Кто и на какую долю наследства может претендовать?

Кто и на какую долю наследства может претендовать?
Специально для «Юридической практики»

Несмотря на то, что наследственные отношения урегулированы целой книгой Гражданского кодекса, другими нормативными актами и разъяснениями судов, все равно остаются неразрешенные вопросы

Наследство подразумевает переход прав и обязательств от умершего физического лица к другим лицам (наследникам). При этом, соглашаясь принять наследство, лицо автоматически получает все обязательства, которые были у наследодателя на момент открытия наследства и не были прекращены до момента его смерти. То есть уйти от обязательств не получится. Радует только одно, что наследник будет отвечать, например, перед кредитором, только в пределах стоимости унаследованного имущества (определение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) от 14 декабря 2016 года по делу № 557/950/15-ц).

Завещание и закон

Наследство бывает двух видов: по закону и по завещанию. Оформление документов в обоих случаях идентично. Единственное, что отличает эти два вида – это перечень лиц, которые могут претендовать на наследство.

Стоит отметить, что Гражданский кодекс устанавливая очередность принятия наследства по закону, все же дает возможность изменить ее в двух случаях, либо 1) по нотариально удостоверенному договору заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства либо 2) по решению суда по иску физического лица последующей очереди наследования, если такое лицо докажет, что в течение длительного времени он материально обеспечивал и предоставлял другую помощь наследодателю, который при этом был в беспомощном состоянии.

В случаи же с завещанием наследниками могут быть помимо физических лиц также юридические лица и субъекты публичного права. Следует отметить, что физические лица в данном случае могут абсолютно быть не связаны с завещателем родственными или семейными узами.

Более того, завещатель может без указания причин лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону.

Но тут важно обратить внимание, что вышеуказанный запрет на наследство не может распространяться на лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве – это малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители.

В таком случае, независимо от содержания завещания, они наследуют половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). При этом, размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем.

Более того, нетрудоспособность наследника для получения обязательной доли в наследстве должна быть доказана в момент открытия наследства, так как инвалид, например, не обязательно является нетрудоспособным лицом. К таким выводам пришел ВССУ в своем определении от 26 апреля 2016 года по делу № 204/8193/2014-ц.

Не стоит также забывать: неважно будь-то наследство по закону или по завещанию, или наличие права на обязательную долю в наследстве, если будущий потенциальный наследник уклонялся от предоставления помощи наследодателю, который был в беспомощном состоянии, такое бездействие может быть основанием для отстранения наследника от наследства по решению суда.

Процедура открытия и принятия наследства

Во-первых, наследство не переходит к наследнику автоматически.

Наследник может отказаться от него, направив нотариусу или уполномоченному на это должностному лицу органа местного самоуправления (в сельских населенных пунктах) письменное заявление об отказе от принятия наследства. В таких случаях доля наследственного имущества в равных частях переходит к другим наследникам по завещанию или по закону.

Для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинает отсчитываться со дня смерти физического лица или дня, с которого он объявляется умершим (время открытия наследства). Итак, в день смерти лица, наследник получает право на наследство и с этого времени запускается шестимесячный строк, чтобы заявить и узаконить свое право на наследство.

Наследник должен обратиться с письменным заявлением о принятии наследства к нотариусу или к уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления (если это сельской населенной пункт) по месту последнего проживания умершего (место открытия наследства).

Место проживания наследодателя подтверждается, например, справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой адресного бюро, а также другими документами, которые указаны в 1.13 главы 10 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины.

Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — местонахождение основной части движимого имущества.

Если же вообще нет никаких документов, подтверждающих место открытия наследства, наследник обращается в суд с заявлением об установлении места открытия наследства. В таком случае такое место подтверждается копией решения суда, вступившего в законную силу.

Следует отметить, что есть перечень лиц, которым вообще не нужно подавать заявление на принятие наследства – это малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица, лица с ограниченной дееспособностью, а также лица-наследники, которые постоянно проживали вместе с наследодателем на время открытия наследства. Считается, что они приняли наследство, если в течение 6 месяцев не заявили об отказе от него.

К заявлению о принятии наследства прилагаются документы: свидетельство о смерти наследодателя, завещание, если оно есть, доказательства родственных и иных отношений наследников с наследодателем (например, свидетельство о браке), справка о последнем месте жительстве умершего, паспорт и идентификационный код наследника, а также правоустанавливающие документы на наследуемое имущество и землю, если таковые имеются.

Если заявление и все необходимые документы поданы и находятся в полном порядке, заводится наследственное дело и по окончанию шести месяцев со дня открытия наследства наследник может получить свидетельство о праве на наследство. Подчеркиваю, что это является правом наследника. А вот обязанность в получении вышеуказанного свидетельства возникает в том случае, если наследник принял в наследство недвижимое имущество.

Стоит отметить, что если наследство приняло несколько наследников, то свидетельство о праве на наследство выдается на имя каждого из них, с указанием имени и доли в наследстве других наследников.

По согласию всех наследников или по решению суда можно внести изменения в свидетельство или признать его недействительным, если будет установлено, что лицо, которому оно выдано, не имело права на наследование, а также в других случаях согласно закону.

В тоже время, отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника права на наследство.

Так, например, неоформление наследником свидетельства на право на наследство недвижимого ипотечного имущества не подтверждает его отказ от наследства, не спасает от наследования долгов и не защищает его от иска кредитора и взыскания с него наследственного ипотечного имущества (постановление ВСУ от 12 апреля 2017 года по делу № 6-2962цс16).

Далее необходимо уплатить налог в размере 5 % от стоимости объектов наследуемой собственности на территории Украины или 15 % (17%) от стоимости объектов наследуемой собственности за рубежом. Нужно подчеркнуть, что данное обязательство касается только лиц 3-ей, 4-ой и 5-ой степени родства с умершим, так как наследники 1-ой и 2-ой степени родства от уплаты вышеуказанного налога освобождаются.

И завершает этот процесс — регистрация наследником права собственности на недвижимое имущество. Наследник, получив свидетельство о праве на наследство может смело обращаться к госрегистраторам или тем же нотариусам, прилагать все необходимые документы и регистрировать на себя право собственности на то или иное недвижимое имущество.

Пропуск срока

И последнее, о чем хочу упомянуть: это то, что бывают случаи, когда потенциальный наследник пропустил 6 месячный строк и не подал нотариусу соответствующее заявление о принятии наследства. Считается, что он просто не принял наследство. В тоже время, если пропущен срок по объективным причинам, есть два шанса побороться за наследство:

  • обратится к нотариусу и принять наследство, но только в том случае, если все наследники, которые уже приняли наследство, подадут свои письменные согласия на принятие вами наследства. Такие заявления наследников должны быть представлены нотариусу до выдачи вам свидетельства о праве на наследство.
  • если согласия наследников нет, и нотариус отказывает вам в приеме заявление, обратиться с иском в суд для определения дополнительного срока, достаточного для принятия наследства. К иску прилагаются доказательства отказа нотариуса зарегистрировать право на вступление в наследство, а также доказательства уважительной причины, по которой пропущен срок. Если суд удовлетворяет иск, по определяется дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства. Как свидетельствует судебная практика: обычно это два месяца, в зависимости от причины непринятия в срок наследства.

Следует отметить, что основанием для предоставления лицу дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства является возникновение вдруг такого документа как завещания (определение ВССУ от 1 февраля 2017 года по делу № 306/27/15-ц).

Выводы

Действительно, наследственные отношения урегулированы целой книгой Гражданского кодекса Украины, а также другими нормативно-правовыми актами и разъяснениями Верховного суда Украины и ВССУ.

Но, в то же время, все равно остается ряд неразрешенных вопросов, например: как правильно оформить наследство, если наследодатель проживал и умер в зоне проведения АТО; как правильно поделить имущество между наследниками, которые уже приняли наследство и лицом, которому суд дал дополнительный срок на принятие наследства; какая доказательная база является неоспоримой в наследственных делах и многое другое. Надеюсь, в ближайшее время все неразрешенные вопросы по данному предмету будут детально истолкованы на законодательном уровне или в судебном порядке.

СКУЗЬ Инна, — юрист Pavlenko Legal Group, г. Киев

Источник: https://plglaw.ua/nasledstvennoe-pravo/

Может ли внук претендовать на наследство бабушки. Наследование по праву представления 2020

Кто и на какую долю наследства может претендовать?

Наследование по праву представления
Кто наследует по праву представления
Порядок наследования по праву представления
Могут ли внуки претендовать на наследство бабушки при живых родителях
Кто не может наследовать по праву представления

Очень часто к нам поступают вопросы, касающиеся, в частности, порядка наследования внуками наследодателя, такие как:

  • К какой очереди наследования относятся внуки?
  • Может ли внук претендовать на наследство?
  • Могут ли внуки претендовать на наследство бабушки при живых родителях?
  • Может ли внук претендовать на наследство бабушки если дети отказались?
  • Может ли внук претендовать на наследство бабушки при живом отце?
  • Кому переходит наследство в случае смерти наследника?
  • Может ли внук претендовать на наследство бабушки?
  • Наследуют ли внуки, если есть дети?
  • Имеют ли право внуки на наследство, или все наследство достается только детям наследодателя?
  • Может ли внук претендовать на наследство бабушки, если мать жива и не принимает наследство?
  • Как можно внукам вступить в наследство при живых родителях?

Юрист по наследственным вопросам в СПб.Тел.+7 (812) 989-47-47
Консультация по телефону

Наследование по праву представления

В данной статье мы расскажем о том, как осуществляется наследование имущества наследодателя в том случае, когда наследник по закону умирает раньше самого наследодателя, либо они умирают в один день, кому переходит его право наследования, могут ли внуки претендовать на наследство, каков порядок наследования ими.

Для таких случаев законодательно предусмотрены особые правила наследования, согласно которых к наследованию призываются потомки умерших наследников. Это наследование по праву представления.

Право представления – это такой вид наследования по закону (ст. 1146 ГК РФ), когда законная доля наследника, умершего до смерти наследодателя или одновременно с ним, наследуется его детьми.

Иными словами, дети умершего наследника заступают на его место, и наследуют не по своему праву, а по праву своего родителя, на место которого заступают, и только в рамках той доли наследства, которая причиталась бы ему по закону, будь он жив.

Кто наследует по праву представления

Наследование по праву представления возможно только в составе первых трех очередей наследования по закону.

Законом определен исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть наследниками по праву представления, и это:

  • Наследники первой очереди по праву представления — родные внуки наследодателя, а также их потомки (пункт 2 статьи 1142 ГК РФ).
  • Наследники второй очереди по праву представления — племянники и племянницы наследодателя, т.е. дети как полнородных, так и неполнородных (сводных) братьев и сестер наследодателя (пункт 2 статьи 1143 ГК РФ).
  • Наследники третьей очереди по праву представления — двоюродные братья и сестры наследодателя, т.е. дети как полнородных так и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (пункт 2 статьи 1144 ГК РФ).

Таким образом, лица, наследующие по праву представления, занимают среди других наследников призванной очереди то место, которое мог бы занять их умерший родитель, если бы был жив ко дню открытия наследства.

Помощь опытных юристов по наследству.Тел.+7 (812) 989-47-47
Консультация по телефону

Порядок наследования по праву представления

Итак, наследование по праву представления возможно только в случаях:

  • Когда наследник по закону умер до смерти наследодателя
  • Когда наследник по закону умер одновременно с наследодателем (в течение одних суток)

Например, если отец умер раньше дедушки, или оба они умерли в один день, то внук будет наследовать имущество дедушки по праву представления, и только ту долю наследства, которую мог бы унаследовать его отец, если бы не умер.

То же правило действует, когда речь идет о племянниках и двоюродных братьях/сестрах наследодателя, то есть условием для их наследования по праву представления будет смерть их родителей раньше наследодателя, либо одновременно с ним.

В том случае, если наследников по праву представления несколько, они делят между собой поровну долю наследства, которая причиталась бы по закону их умершему родителю. Это одно из основных правил наследования по праву представления.

Приведем пример:

Если у наследодателя трое детей, один из которых умер до него, то дети умершего наследника будут призваны к наследованию по праву представления, но не наравне с остальными двумя наследниками первой очереди, а разделят между собой одну долю наследства, которая могла бы перейти их умершему родителю, будь он жив. То есть наследство будет разделено на три равные части, одна из которых перейдет по праву представления внукам наследодателя  и распределится между ними в равных долях, а остальные две части по общим правилам унаследуют двое детей наследодателя.

Также необходимо помнить, что наследники по праву представления отвечают в рамках унаследованного имущества только по обязательствам (долгам) самого наследодателя, но не по обязательствам своего родителя, которого представляют.

Могут ли внуки претендовать на наследство бабушки при живых родителях

Законом определено, что внуки наследодателя, так же как его племянники и двоюродные братья/сестры, не являются прямыми наследниками по закону, то есть не могут наследовать самостоятельно. Это значит, что внук не может самостоятельно претендовать на наследство бабушки наравне со своей матерью.

Хотя внуки и входят в первую очередь наследования, но при этом, закон позволяет им наследовать только по праву представления, главным условием которого является смерть прямого наследника по закону, т.е. их родителя, до или одновременно с наследодателем.

Только тогда потомки этого наследника могут претендовать на наследство по праву представления.

Примечательным в законе является то, что внуки, а также племянники и двоюродные сестры и братья наследодателя, не могут наследовать после умершего наследодателя, даже если их родители не приняли наследство после смерти наследодателя. Дело в том, что их право наследования производно от права наследования их родителями, т.е. если дети наследодателя, будучи живы ко дню открытия наследства, не приняли наследство, то и внуки не имеют на право на это имущество.

В этом случае наследство перейдет к другим наследникам по общим правилам наследования по закону.

Возьмем пример:

После смерти наследодателя осталось трое его наследников по закону, две дочери и один сын.

Дочери наследодателя заявили свои права на наследство, своевременно обратившись к нотариусу, а сын к нотариусу для оформления своих наследственных прав в установленный законом 6-месячный срок не обратился, также не предпринял действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, то есть на наследство отца не претендует. В этом случае дети такого наследника не могут претендовать на наследство своего дедушки, несмотря на то, что являются его родными внуками. Все наследство будет распределено между двумя дочерями наследодателя. А в случае, если бы дочерей у наследодателя не было, то есть был бы только сын, не принявший наследство, то право наследования перешло бы к наследникам второй очереди, но не к внукам.

Адвокат по наследству в СПб.Тел.+7 (812) 989-47-47
Консультация по телефону

Более того, сын наследодателя не может даже отказатьсяот наследства в пользу своих детей, поскольку его дети не входят самостоятельно в число наследников первой очереди, а могут наследовать только по праву представления своего родителя, условием чего является его смерть, а умерший наследник не может отказаться от наследства.

Вместе с тем, статья 1158 ГК РФ позволяет другим наследникам по закону отказаться от наследства в пользу наследников по праву представления, то есть в случае смерти одного из наследников по закону остальные наследники вправе отказаться от своей доли наследства в пользу детей умершего наследника, которые наследуют по праву представления своего родителя. Следовательно, в таком случае дети умершего наследника будут наследовать его долю наследства по праву представления, и долю того наследника, который отказался от наследства в их пользу.

Таким образом, наследовать имущество бабушки или дедушки при живом родителе внук может только при наличии завещания в его пользу.

Кто не может наследовать по праву представления

Законом предусмотрены случаи, когда наследование по праву представления невозможно:

  • Не наследуют по праву представления дети наследника, лишённого наследства самим наследодателем путем составления соответствующего завещания (п. 2 ст. 1146 ГК РФ)
  • Не наследуют по праву представления дети наследника, который признан судом недостойным (п.3 ст. 1146 ГК РФ)

Юридический центр «ПетроЮрист» оказывает весь перечень услуг по наследственным спорам, у нас работают профессионалы высокого уровня, имеющие богатый опыт ведения наследственных споров в суде.

По телефону вы можете получить краткую консультацию юриста по интересующему вопросу, если же необходима более детальная консультация с изучением документов и выработкой алгоритма действий в вашей ситуации, консультация юриста осуществляется в офисе компании по предварительной записи.

Наши юристы по наследству помогут в самых сложных ситуациях.

Источник: https://zvonok-yuristu.ru/nasledovanie-po-pravu-predstavleniya/

Что нужно знать о наследовании недвижимости по закону и по завещанию?

Кто и на какую долю наследства может претендовать?

Собственник самостоятельно определяет судьбу принадлежащего ему имущества и распоряжается им по своему усмотрению без согласия третьих лиц. В данном случае отец, будучи владельцем недвижимости, выбрал сына в качестве потенциального наследника, и никто не вправе запретить ему принять такое решение.

Однако в случае, если у наследодателя на день открытия наследства (то есть на день смерти) есть несовершеннолетние дети, то они призываются к наследованию в обязательном порядке. Размер обязательной доли составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Материал подготовлен совместно с экспертами компаний: Heads Consulting, “Леонтьев и партнеры”, “Падва и Эпштейн”, “Правовой Сервис 48Prav.ru”, Центр правового обслуживания, “Кочерин и партнеры”, “Инком-Недвижимость”, “НДВ-Недвижимость”, “Приоритет”, “Базальт”.

Недействительным завещание можно признать через суд в случае, если будет доказано, что завещание совершено лицом, не понимающим своих действий и не способным руководить ими; завещание совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств; завещание нарушает требование закона, совершено недееспособным лицом без согласия попечителей и прочих оснований, предусмотренных § 2 ГК РФ “Недействительность сделок”.

Оспорить завещание можно в том случае, если судом будут признаны доказанными те обстоятельства, на которые будет ссылаться усыновленный ребенок при подаче иска о признании завещания недействительным.

Приемный ребенок также может оспорить завещание в том случае, если он докажет, что должен был быть призван к наследству как наследник, претендующий на обязательную долю в наследстве согласно статье 1149 ГК РФ, как нетрудоспособный иждивенец родителя.

Но если ничего из вышеперечисленного приемный ребенок доказать не может, то оспорить завещание он при всем желании не сможет.

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Завещатель сам решает о том, рассказывать ли своим близким о завещании и его содержании. Обычно на такое решение влияют сложившиеся отношения с родственниками. Иногда лучше не рассказывать родственникам о завещании, чтобы это не стало причиной конфликтов при жизни завещателя.

Подлинник завещания хранится у нотариуса.

Завещатель вправе отменить или изменить завещание столько раз сколько ему потребуется, в любое время, не указывая при этом причины его отмены или изменения Для этого не требуется чье-либо согласие, в том числе наследников по отменяемому или изменяемому завещанию. Юридическую силу будет иметь последнее, составленное и нотариально удостоверенное завещание, поскольку новое завещание отменяет предыдущее.

Завещание должно быть составлено письменно (при помощи технических средств или собственноручно).

Завещатель должен подписать завещание собственноручно. Завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Для этого завещателю нужно лично обратиться к любому нотариусу независимо от места жительства завещателя.

Удостоверить завещание можно непосредственно в нотариальной конторе либо дома или в больнице, где находится завещатель.
Удостоверяя завещание, нотариус проверяет законность его содержания.

Завещание – это односторонняя сделка, которая содержит личное распоряжение человека на случай его смерти по поводу принадлежащего ему имущества. При этом завещатель вправе изменить завещание в любой момент, составив новое, а также отменить его полностью или же частично. Человек, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, и оно должно быть составлено лично, а не от имени подопечного или представителя. Одним из важнейших принципов завещания является установленная законом форма – то есть, оно обязательно должно являться нотариально удостоверенным.

Завещание, как и любая другая сделка, призвана устранить неопределенность, избежать возможных конфликтов и иных негативных последствий, которые могу возникнуть в будущем между наследниками, после открытия наследства. Однако каждый случай является индивидуальным, и граждане сами должны решать, есть ли у них необходимость писать завещание. Перед составлением завещания необходимо проконсультироваться со специалистами.

В соответствии с требованиями статьи 1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства, принадлежащего наследодателю на день открытия наследства, входят вещи, имущество и имущественные права, за исключением прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя (например, право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью).

Если умерший не обладал правом собственности на квартиру, то данная квартира в состав наследства после его смерти не входит.

Что касается прав нанимателя, то в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Жилищного кодекса РФ договор социального найма жилого помещения прекращается в связи со смертью одиноко проживающего нанимателя.

Если же вместе с нанимателем проживали члены его семьи, то в случае его смерти дееспособному члену его семьи, принадлежит право потребовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору.

Таким образом, какие-либо перспективы удовлетворения притязаний со стороны детей в отношении квартиры, не являвшейся собственностью их отца, и в которой они не были зарегистрированы по месту жительства или оформлены в качестве лиц, обладающих правом члена семьи нанимателя, отсутствуют.

Наследникам необходимо в течение шести месяцев после открытия наследства (по общему правилу датой открытия наследства является смерть гражданина или признание его умершим в судебном порядке) подать заявление о принятии наследства нотариусу по месту жительства наследодателя.

Чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять. Принять наследство можно двумя способами: первый предполагает подачу заявления нотариусу, второй – фактическое принятие наследства.

Если наследник проживает в другой стране, то принять наследство и оформить его в дальнейшем он может через представителя, выдав ему доверенность с полномочиями на принятие наследства (подачу заявления нотариусу) и на совершение других действий, необходимых для оформления наследства в собственность. При этом доверенность должна быть переведена на русский язык и заверена апостилем, например, в российском консульстве или посольстве.

В соответствии с законодательством РФ, наследники одной очереди наследуют имущество в равных долях (статья 1146 Гражданского кодекса РФ).

Например, ½ наследственной квартиры должна быть разделена в равных долях между наследниками первой очереди, то есть между супругом и детьми умершего.

Так, когда умирает один из супругов, то из общего совместного имущества супругов сначала выделяется доля оставшегося мужа или жены (половина имущества), а уже доля умершего распределяется между наследниками, в число которых входит и оставшийся супруг.

Так, если у супругов двое детей, то имущество будет наследоваться ими в следующем размере:

Супруг наследует – 1/6 квартирыРебенок № 1 наследует – 1/6 квартиры

Ребенок № 2 наследует – 1/6 квартиры

При делении наследственной квартиры, принадлежащей супругам, есть несколько нюансов.

Вариант № 1) Если право собственности на квартиру оформлено пропорционально на обоих супругов, то есть ½ доли на квартиру оформлена на мужа и ½ доли на жену, то после смерти одного из собственников в наследственную массу включается лишь его доля, то есть ½ квартиры.

Вариант № 2) В случае если квартира является общей совместной собственностью супругов (то есть собственником квартиры является один или оба супруга, но квартира приобретена ими во время нахождения в браке), то переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества (то есть на ½ квартиры).

Доля умершего супруга в таком имуществе (½ квартиры) входит в состав наследства и переходит к наследникам (статья 1150 Гражданского кодекса РФ).

Исключение составляет случай, если между супругами заключен брачный договор о разделе между ними имущества, предусматривающий иной порядок собственности супругов.

Таким образом, наследственная масса, независимо от варианта № 1 или № 2, составляет ½ квартиры.

Да, дети от других браков также относятся к первой линии наследников, которые наследуют имущество умершего родителя. Исключение составляет ситуация, когда присутствует завещание наследодателя, или режим собственности супругов был изменен брачным договором.

В соответствии с законодательством РФ, они наследуют только по праву представления. То есть в случае, если до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследник первой очереди (то есть ребенок наследника) умер, то за него будут наследовать его дети, то есть внуки первоначального наследодателя (умершего супруга).

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной Гражданским кодексом РФ (статьи 1142-1145, 1148). Часть третья ГК, вступившая в силу 1 марта 2002 года, устанавливает восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.

К наследникам первой очереди относятся (статья 1142 Гражданского кодекса РФ) супруг, дети и родители умершего.

Если нет наследников первой очереди, то наследуют наследники второй очереди, а именно: полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери и дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), которые наследуют по праву представления.

При этом наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию. Также можно отказаться в пользу наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства.

Законом предусматривается и отказ в пользу тех, кто призван к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (переход права на принятие наследования, если наследник первой линии умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок).

Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследование осуществляется как по завещанию, так и по закону, и при этом первое имеет приоритет перед вторым.

Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законом. Данный перечень является исчерпывающим, и не существует никаких иных оснований наследования.

Например, не допускается наследование по договору между сторонами, если последний документ не может быть признан завещанием. Подобный документ не может быть учтен при оформлении наследственных прав.

Источник: https://realty.ria.ru/20160523/407446965.html

Наследственное право

Кто и на какую долю наследства может претендовать?

Наследственное право — это институт гражданского права, совокупность норм, которые регулируют порядок перехода обязанностей и прав умершего человека к его приемникам.

В субъективном смысле – это мера поведения конкретного лица, то есть наследник как управомоченное лицо имеет право принять наследство или отказаться от него, и никто ему не вправе препятствовать этому.

 Комплекс имуществ, прав и обязанностей, принимаемых при наследовании, называется наследственным имуществом, наследством. Имущество, права и обязанности умершего гражданина переходит к наследнику в порядке универсального правопреемства, то есть в том самом виде и в один и тот же момент.

Наследственное право очень тесно связанно с гражданским, так как оно реализует право распоряжаться имуществом и является одним из оснований появления права собственности.

Признание завещания недействительным (оспорить завещание)

   Нередко случается, когда после смерти пожилого человека, его близкие родственники обнаруживают, что данный человек составил завещание на абсолютно посторонних людей. При этом встает вопрос о законности данного завещания.

Пол года назад умер мой супруг. Я обратилась в нотариальную контору для принятия наследства и выяснилось, что супруг  оставил завещание на все принадлежащее ему на момент смерти имущество на свою сестру. Совместных детей у нас нет.

  До брака у мужа на праве собственности был  старенький  жилой дом, подаренный ему родителями.  В браке мы прожили более 15 лет. Я продала свою однокомнатную квартиру, и все вырученные деньги вложила в реконструкцию этого дома.

Мы обложили его кирпичом, достроили мансардный этаж, туалет и ванную комнату, провели воду, газ, центральное отопление и канализацию.

Законодательство Республики Беларусь предусматривает срок, в течение которого может быть принято наследство – 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Пропуск этого срока лишает наследника заявить о себе как таковом, принять наследство или отказаться от него.

Принятие наследства осуществляется двумя способами: путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства / заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство либо путем фактического принятия наследства.

Наследственное право на мой взгляд одно из самых интересных подотраслей гражданского права, поскольку его нормы предусматривают развитие самых непредсказуемых правоотношений сторон, связанных с вопросом наследования.  

В связи с этим существует и множество способов признания права собственности на наследственное имущество, которые с точки зрения адвокатской практики можно изначально разделить на судебный и внесудебный.

Статьи 1 – 5 из 16
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец

Здравствуйте. Отец по завещанию оставил 3/4часть квартиры моему брату(сыну),и 1/4 часть мне( дочери).Квартира получалась на всех членов семьи(отца,мать,меня и моего брата).собственником являлся отец. Матери давно нет в живых. Мы с братом пенсионеры. Я давно живу в своём жилье, а брат всю жизнь прожил с отцом в этой квартире. Могу ли я оспорить завещание отца для разделения наследуемой квартиры на равные доли с братом. Здравствуйте, может ли мать завещать квартиру одной дочери, если квартира приватизирована в рассрочку на 20 лет, в квартире прописана вторая дочь, в приватизации она участвовала, на квартиру претендует, за матерью ухаживать не желает и никак не помогает. Можно ли сейчас выплатить всю сумму за приватизацию и написать завещание на первую дочь? Сможет ли вторая дочь оспорить это завещание? В квартире прописана еще внучка (от второй дочери), на момент приватизации она была несовершеннолетней, на данный момент ждёт ребенка и тоже хочет прописать его в этой квартире. Насколько повлияет на ситуацию то, что в квартире будет прописан малолетний правнук хозяйки квартиры? День добрый, уважаемые адвокаты. У меня вопрос по наследственному праву. Ситуация следующая: 1. У моей матери умерла двоюродная сестра (май 2016 года смерти). 2. Моя мать умерла в ноябре 2017 года в результате болезни Альцгеймера 3. в 2016 году психоэмоционалальное состояние моей матери было тяжелым (она уже не выходила, с трудом узнавала меня и родных, с трудом говорила, не могла ни писать ни читать и ни ухаживать за собой) 4. У моей матери есть родная сестра, которая была опекуном у двоюродной сестры. 5. Моя тетя вместе со своей дочерью скрыли факт смерти двоюродной сестры моей матери, затем вступили в наследство. (2017 год выдачи свидетельств о праве на наследство), скрыв у нотариуса факт того, что моя мать также является наследником, зная о том что она больна и аргументируют сейчас это тем что тетя приходила к матери и говорила ей, а она в свою очередь отказалась 6. Когда они подавали заявление о выдачи свидетельства о праве на наследство они предоставили следующие документы: – свидетельство о смерти двоюродной сестры матери – свидетельство о рождении двоюродной сестры матери – свидетельство о браке двоюродной сестры матери – свидетельство о браке сестры матери – справку из ЗАГС о записи о рождении моего деда – Отца матери и тети – квитанцию о штрафе 1955 года, выписанную двоюродной сестре матери, в которой упомянуто то, что она некоторое время прошивала у дяди по (указана фамилия дяди (моего деда) без инициалов и с ошибкой в фамилии) – решение суда, о признании двоюродной сестры матери недееспособной от 2015 года, в котором НЕ в резолятивной части решения судом было установлено – иных близких родственников кроме двоюродной сестры (моей тети) – нет. На основании этих документов, без дополнительных проверок родства (а согласно ст. 124 Инструкции о совершении нотариальных действий их не достаточно) нотариус выдала свидетельства (2 шт.) о праве на наследство. Какие есть варианты справедливо определить по закону – что мать имела право на долю наследственного имущества, не знала и не могла знать что оно ей причитается и в последствии умерла.? Как поступать и куда обращаться? Здравствуйте, такой вопрос, умер супруг, жена обратилась к нотариусу за наследством. Шесть месяцев ещё не прошло. Свидетельство она не получила. Можно ли ей сейчас отказаться, передумала вступать в наследство. В каких пропорциях наследуют денежные вклады ? В наследниках первой очереди супруга и двое детей. Если есть возможность, просьба дать ответ по электронной почте.

Статьи 1 – 5 из 3014
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

Источник: http://www.rka.by/nasledstvennoe-pravo/

В доле: с кем придется делиться наследнику

Кто и на какую долю наследства может претендовать?
bloomua/Depositphotos.com

Банки.ру решил разобраться в сложной теме наследования по закону и по завещанию. Сегодня мы публикуем первый материал серии с ответами на вопрос, кого нельзя обойти при разделе наследуемого имущества.

Представьте: вы — единственный ребенок, все детство и юность прожили в родительской квартире, женившись (выйдя замуж) переселились к супругу, но были уверены, что дом вашего детства когда-нибудь станет вашей нераздельной собственностью (даже завещание есть на этот счет!). Но ваша мама вдруг взяла и после смерти папы вышла замуж снова. В итоге после ее кончины на вашу (вроде бы) квартиру оказался еще один претендент — отчим. Какие он имеет права и что может отсудить?

Несговорчивый Денис Иванович

Подобная история случилась с моим знакомым Евгением К.

Мама его, Антонина Петровна, правда, была женщиной разумной и ответственной — составила завещание, в котором черным по белому было написано, что квартира должна полностью отойти единственному сыну.

Между тем Денис Иванович, второй муж Антонины Петровны, оказался категорически не согласен с таким решением и начал требовать ни много ни мало половину квартиры в качестве «супружеской доли».

Сын Антонины Петровны, испытывая угрызения совести и пиетет к отчиму, предложил выплатить ему 2 млн рублей, то есть треть стоимости квартиры. Предложение было весьма щедрое, так как ни на какую супружескую долю отчим претендовать не мог: квартира была кооперативная, пай был выплачен до заключения брака.

Недвижимость была имуществом, приобретенным не в браке, соответственно, дележу между супругами не подлежала.

При наличии завещания в пользу сына второй муж Антонины Петровны мог претендовать лишь на обязательную долю как пенсионер (есть определенная категория лиц, которым необходимо выделить долю в наследстве, даже при наличии завещания, но об этом чуть позже).

Наследники первой очереди: супруг, дети, родители. Наследники второй очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки.

Отчим Евгения понимать реальную ситуацию никак не хотел и буквально «закусил удила»: подал в суд в попытке оспорить завещание и требовал уже ¾ от квартиры, половину как супружескую долю и еще четверть как половину от наследуемой по закону части квартиры. Для признания завещания недействительным он пытался доказать, что Антонина Петровна была недееспособна в момент подписания завещания.

Отметим в скобках, что для такого решения суда необходимы очень веские основания: человек должен как минимум стоять на учете в психоневрологическом диспансере.

При попытке оспорить завещание на основании недееспособности обязательно привлекается нотариус, который его заверял.

В данном случае нотариус подтвердил вменяемость и дееспособность завещателя, психиатрических диагнозов Антонина Петровна не имела, так что вопрос был снят с повестки дня.

А что если Денису Ивановичу удалось бы отменить завещание? Получил бы он вожделенные три четверти квартиры? Конечно, нет! Как мы уже выяснили, на супружескую долю в квартире, купленной до брака, он права не имел.

Так что при аннулировании завещания наследство делилось бы поровну между всеми наследниками первой очереди (супруг, дети, родители, усыновители, усыновленные), в данном случае — между актуальным на момент смерти женщины мужем и единственным сыном.

То есть при отсутствии завещания или его аннулировании в нашей истории Денису Ивановичу могла бы достаться половина квартиры.

На общую долю супругов он мог бы претендовать в случае муниципальной квартиры или квартиры, приобретенной в браке. В этом случае, действительно, сначала была бы выделена супружеская доля (половина), а затем уже остаток делился бы поровну между всеми наследниками первой очереди.

Однако завещание оказалось действующим, и по суду Евгению пришлось выделить отчиму обязательную долю в размере 1/6.

Обязательная доля в данном случае должна составлять ¼ (не меньше половины от наследуемого по закону), но суд может уменьшить ее, если другой наследник проживал в квартире и платил за коммунальные услуги.

При выделении обязательной доли суд может учесть все обстоятельства, в том числе и материальное положение наследников, наличие у них постоянной работы, иждивенцев и пр.

Внуки наследуют в порядке первой очереди по праву представления: после бабушки и деда только в случае, если их родители умерли раньше бабушки или дедушки (статья 1146 ГК РФ).

Против выделения 1/6 пасынок, собственно, и не возражал, ведь эта доля оказалась вдвое меньше того, что он предлагал Денису Ивановичу изначально.

Вот только пользоваться квартирой законному наследнику по завещанию оказалось невозможно, пока отчим был жив, так как на выкуп Евгением его доли он никак не соглашался.

Явочным порядком он занял целую комнату в трехкомнатной квартире (его 1/6 — это примерно полкомнаты плюс доля от мест общего пользования, но выделить эту часть не представляется возможным).

На продажу квартиры Денис Иванович тоже не соглашался, поскольку в этом случае ему достался бы все тот же миллион рублей, который его категорически не устраивал.

Так и жил до своей кончины один в трехкомнатной квартире — Евгений постеснялся подселять к нему арендаторов или выросшую и жаждущую самостоятельности дочь. После смерти Дениса Ивановича его долю поделили две его дочери, которые согласились взять причитающееся им деньгами. Только тогда Евгений смог вернуться в отчий дом и привести туда жену — все годы брака они прожили вместе с тещей.

Источник: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10839428

Административное право
Добавить комментарий