Распределение наследства отца между детьми от разных браков

Как делится наследство между женой и детьми

Распределение наследства отца между детьми от разных браков

/ Наследство / Как разделить наследство между женой и детьми

Просмотров 5116

Самыми близкими людьми для каждого мужчины-семьянина являются жена и дети. Именно они становятся наследниками его собственности в случае смерти.

В этой статье мы рассмотрим, как делится наследственное имущество между женой и детьми после смерти мужчины – мужа и отца.

Наследование по закону

Если мужчина не оставил никаких распоряжений относительно своих ценностей, они будут делиться в соответствии с законом. То есть, в порядке очереди.

Первая очередь – жена и дети, а также родители умершего мужчины.

Жена имеет право наследования, если брак с ней был зарегистрирован в органе ЗАГС и не расторгнут на момент смерти мужа.

«Гражданская» жена (сожительница, любовница, подруга, невеста) не имеет права наследования, за исключением случаев, когда она пребывала на иждивении мужчины. То же касается бывшей жены, даже если она развелась с мужем за час до его смерти.

Дети имеют право наследования после отца, независимо от того, были они…

  • рождены в браке или вне брака;
  • рождены одной или разными женщинами;
  • родные или усыновленные/удочеренные;
  • родились при жизни отца или на протяжении 10 месяцев после его смерти.

Даже если отец был лишен родительских прав, дети все равно сохраняют право наследования после его смерти.

Кроме жены и детей правом наследования обладают также родители. Подробнее об этом читайте в статье «Как делится наследство между наследниками первой очереди».

Наследование по завещанию

У мужчины могут быть собственные соображения относительно того, что кому достанется после его смерти. Выразить свою волю можно с помощью завещания. И после смерти мужчины эта воля будет выполнена.

Например, муж может поровну распределить наследство между женой и детьми. Или сделать единственным наследником кого-то одного из них. Или вовсе лишить всех наследства.

Но! Закон делает исключение и ограничивает волю завещателя относительно жены и детей (а также родителей).

Для несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей и родителей, нетрудоспособной жены, которых завещатель лишил наследства, предусмотрены некоторые гарантии. Они получают обязательную долю в наследстве, равную половине своей законной доли.

Если завещание кажется Вам незаконным или спорным, читайте статью «Как оспорить завещание на наследство».

Какое имущество наследуют жена и дети?

На первый взгляд, все просто. Наследованию подлежит имущество, которое принадлежало умершему мужчине. Но если разобраться, мужу принадлежит…

  1. Личное имущество мужчины. То, что было приобретено мужчиной до брака, получено в дар или унаследованное им до или во время брака. Это имущество подлежит наследованию на общих основаниях.
  2. Совместное имущество супругов. То, что было приобретено во время брака — принадлежит мужу и жене на праве совместной собственности. Даже если оно было куплено на мужнину зарплату или пенсию, даже если было оформлено на имя мужа. Это имущество подлежит разделу на две равные части. Одна половина принадлежит жене, вторая – подлежит наследованию.

Кстати, то же касается имущества, которое принадлежит на праве совместной собственности наследодателю и другим лицам (родителям, братьям/сестрам, партнерам в бизнесе и т.д.). Из общего имущества выделяется доля умершего, которая подлежит наследованию.

После смерти часто возникает путаница – кому принадлежит право на те или иные материальные ценности. Иногда родственники ошибочно считают личное имущество жены или мужа – совместным, или наоборот, на том основании, что все члены семьи пользовались им сообща. Разумеется, личная собственность наследников не наследуется, даже если выглядела как собственность наследодателя.

Как делится наследство между женой и детьми?

Если происходит наследование по завещанию – все просто. В завещании указывается, какие конкретно материальные ценности (например, квартира, дача, машина, мебель, коллекция, ценные бумаги) переходят в собственность того или иного наследника. Или указываются доли каждого наследника (например, сын получает половину, дочери – по четверти) в наследственной массе.

Если происходит наследование по закону, предполагается равенство долей наследников. Например, если наследует жена и трое детей – все получат по ¼, если наследник – единственный сын, он унаследует все.

Несмотря на предписание закона, наследники могут сами поделить наследство – составить соглашение о разделе. Если в процессе раздела не удается достичь соглашения, поделить наследство можно через суд – путем обращения с иском. Примеры и образцы исковых заявлений Вы можете найти в статье «Вступление в наследство через суд».

Источник: http://law-divorce.ru/kak-razdelit-nasledstvo-mezhdu-zhenoj-i-detmi/

Наследники в Испании

Распределение наследства отца между детьми от разных браков

Если умерший составил завещание, то наследниками являются:

  • наследники по завещанию – это те лица, которые перечислены как таковые и наследуют имущество завещателя и права на его имущество;
  • прямые наследники – это те лица, право на наследование которых установлено по закону по крайней мере одной трети наследуемого имущества покойного, так называемой обязательной доли наследства. В первую очередь прямыми наследниками считаются дети (как родные, так и усыновленные, рожденные в браке или внебрачные) и родственники по нисходящей линии, а в случае их отсутствия – родители и родственники по восходящей линии. С другой стороны, вдова наследует имущество в установленном законом порядке.

2. Кто является наследником наследства в Испании в случае отсутствия завещания?

В случае отсутствия завещания наследники умершего определяются в установленном законом порядке. Данный случай установления наследников по закону называется правопреемством по закону или наследованием при отсутствии завещания и происходит, когда, например:

  • гражданин умирает, не оставив завещания;
  • если в завещании указано не все имущество наследодателя, то остальное имущество распределяется так, как если бы завещания не существовало;
  • когда в завещании не указываются наследники либо они умирают раньше, нежели завещатель;
  • когда наследник недееспособен для принятия наследства;
  • когда завещание не находится или было уничтожено;
  • когда наследник, указанный в завещании, отказывается от наследства либо не принимает его в течение установленного срока;
  • когда в завещание не включены все прямые наследники или когда прямым наследником становится лицо, ранее не имевшее такого статуса;
  • когда завещание является недействительным.

Если прямые наследники отсутствуют, то наследники по завещанию могут приобрести всю долю наследства. В случае существования прямых наследников наследники по завещанию приобретают все оставшееся имущество, за исключением обязательной доли в размере одной трети.

Далее к наследникам (прямым и по завещанию) могут присоединиться легатарии, которые наследуют только определенные предметы или имущество (например, «квартиру «Х» по адресу «…», «автомобиль с регистрационным номером «Х», и т. д.)

С другой стороны, если умерший не составил завещание, правопреемство открывается по закону или при отсутствии завещания.

Законом также установлен порядок принятия наследства членами семьи умершего, а в случае их отсутствия – порядок принятия наследства государством.

  • Родственники по нисходящей линии. Сыновья и их потомки наследуют имущество своих родителей и других родственников по восходящей линии без дискриминации по половому признаку, возрасту или принадлежности. Соответственно, нет различия между родными и усыновленными детьми, детьми, рожденными в браке или внебрачными детьми – все имеют одинаковые права наследования.
  • Родственники по восходящей линии. В случае отсутствия детей и родственников по нисходящей линии имущество наследуется родственниками умершего по восходящей линии. В данном случае мать и отец наследуют в равных долях имущество умершего, а если жив только один из родителей, последний наследует все имущество. Если родители умерли, то имущество наследуется ближайшими родственниками по восходящей линии (бабушки и дедушки). Если живы бабушка и дедушка по материнской и отцовской линии, то имущество делится между двумя семьями в равных долях.
  • Супруг/супруга. В случае отсутствия потомков и родственников по восходящей линии преимущество наследования имеют братья/сестры и племянники.
  • Родственники, находящиеся в боковой кровной связи. Если существуют только братья и сестры умершего, то они наследуют имущество в равных долях. Если в разделе участвуют братья и племянники, то племянники делят между собой ту часть наследства, которая была бы присуждена умершему брату (брату умершего завещателя и отцу/матери племянника, который наследует от их имени). Если участвуют в разделе наследства брат/сестра отца или матери со сводными братьями/сестрами (только по отцу или по матери), первые наследуют вдвое больше, нежели вторые. Если все братья/сестры сводные по отцу или по матери, они наследует все имущество в одинаковых долях.
  • Другие родственники до четвертого колена (двоюродные братья и сестры) имеют право на наследство в случае, если отсутствуют все вышеуказанные родственники. После четвертого колена родства никто не имеет права на наследство при отсутствии завещания.

Если родственников нет, право на наследство имеет государство, которое, в свою очередь, обязано присвоить одну треть наследуемого имущества муниципальным благотворительным организациям, социальным организациям, профессиональным общественным и частным организациям, другую треть таким же учреждениям, но на областном уровне, и последнюю треть направить на погашение государственного долга, если только Советом министров не будет установлено иное применение наследству. Данные учреждения наследуют имущество с учетом прав наследника отвечать по обязательствам наследодателя в пределах наследственного имущества, принятого согласно описи.

Чтобы государство вступило в права владения наследственным имуществом, необходимо вынести судебное решение, по которому оно наследует все имущество.

3. Кто может быть наследником наследства в Испании по завещанию?

Изначально наследниками по завещанию являются те физические и юридические лица, которые не лишены дееспособности согласно закону (как, например, незаконные объединения или новорожденные в первые 24 часа жизни).

Для наследования необходимо также, чтобы назначенный наследник был жив в момент смерти наследодателя. Если этого не происходит, то при наличии прямых наследников их доля наследства переходит к потомкам.

Однако если наследники по завещанию умирают раньше наследодателя, доля или право на наследство не передается.

Также наследниками могут быть несовершеннолетние или недееспособные лица, от имени которых выступают их родители, опекуны или судебные защитники, и даже те граждане, которые еще не родились (так называемые насцитурусы), если вдова беременна. В данных случаях раздел наследства приостанавливается до рождения ребенка.

Завещание также может включать в себя ряд особых распоряжений в соответствии с нижеследующим:

  • «благие дела» или «для успокоения души усопшего», без указания их конкретного применения. В данных случаях исполнители завещания продают имущество и распределяют полученную денежную сумму между церковью и благотворительными учреждениями по месту жительства умершего, а в случае, если таковые отсутствуют, – по территории области.
  • В целом для неимущих граждан. Распоряжения выполняются в пользу неимущих граждан по месту жительства умершего в момент его смерти, если только не подтверждается иное назначение. В данном случае распределение имущества осуществляется лицами, назначенными с этой целью завещателем, или, за неимением таковых, представителями церкви, мэрии и судьи по месту жительства усопшего.
  • В случае неточно определенного гражданина, личность которого не может быть проверена, распоряжение не считается действительным.
  • Общее распоряжение в пользу родственников. Считается выполненным в пользу ближайших родственников.

Для предотвращения мошенничества закон не признает действительными следующие завещательные распоряжения, сделанные завещателем:

  • в пользу священника, находившегося в момент последней болезни рядом с завещателем, родственников четвертой степени родства (двоюродных братьев и сестер), церкви, общины и т. д.
  • В пользу опекуна до утверждения отчетности.
  • В пользу оформляющего завещание нотариуса или его родственников по кровному или боковому кровному родству до четвертого колена, что распространяется также на свидетелей, участвующих в открытом завещании.
  • В пользу недееспособного лица.

4. Обязательная доля наследственного имущества

I. Обязательная доля наследственного имущества

Изначально наследственная масса делится на три части: обязательная доля, дополнительная к обязательной доля и последняя часть наследства неограниченного распоряжения.

Обязательная доля – это часть наследственного имущества, которой завещатель не может свободно распоряжаться, даже если он этого желает. Данная доля определяется за так называемыми наследниками по закону, если только наследодатель прямо не решает лишить их наследства.

Объем обязательной доли зависит от лиц, участвующих в разделе наследства.

В свою очередь, треть имущества в счет дополнительной к обязательной доле может быть использована в пользу, в частности, одного или нескольких детей или других родственников по нисходящей линии. Если она прямо ему не присваивается, то считается, что она увеличивает размер обязательной доли.

С третьей частью наследства неограниченного распоряжения завещатель может делать все, что он считает целесообразным.

II. В чем состоит обязательная доля?

Чтобы определить стоимость обязательной доли, нужно исходить из стоимости имущества и прав завещателя на момент его смерти, за вычетом обременений и сборов (расходы по ипотечному кредиту или другим займам, неоплаченные долги и т. д.)

Размер обязательной доли варьирует в зависимости от количества законных наследников, участвующих в разделе наследства. Таким образом, различается обязательная доля овдовевшего супруга, обязательная доля детей и родственников по нисходящей линии и, наконец, законная доля родителей и родственников по восходящей линии.

  • Обязательная доля овдовевшего супруга

За исключением случаев, когда смерть наступает в момент нахождения супругов в разводе по вине усопшего, обязательная доля определяется следующим образом:

  1. Если есть дети и члены семьи по нисходящей линии, то доля включает в себя узуфрукт на дополнительную к обязательной доле часть.
  2. Если нет членов семьи по нисходящей линии, но существуют родственники по восходящей линии: узуфрукт на половину наследственного имущества.
  3. Если в разделе наследства участвуют дети умершего завещателя от разных браков и дети, рожденные в браке: узуфрукт на половину наследства.
  4. Если нет членов семьи по нисходящей и восходящей линии: узуфрукт на две трети наследственного имущества. В данных случаях наследники могут решить наделить овдовевшего супруга его долей узуфрукта, используя другой метод, как то: назначение пожизненной ренты, выделение определенной денежной суммы или присвоение в собственность определенного имущества.
  • Обязательная доля детей и родственников по нисходящей линии

Состоит из двух третей наследуемого имущества умершего, если только завещатель не делает особого распоряжения относительно дополнительной к обязательной доли в пользу кого-либо из них. В этом случае обязательная доля будет состоять из одной трети.

  • Обязательная доля родителей и родственников по восходящей линии

Состоит из половины наследуемого имущества детей и потомков.

Если жив овдовевший супруг завещателя, то они наследуют только одну треть имущества.

Обязательная доля, которая признается за родителями, делится между двумя родителями поровну; если один родителей умер, обязательную долю унаследует тот родитель, который остался в живых.

Если у завещателя нет ни отца, ни матери, но есть бабушки и дедушки как по отцовской, так и по материнской линии, обязательная доля наследства делится между обеими семьями в равных долях.

Если родственники по восходящей линии относятся к другой степени родства, то имущество унаследует ближайший родственник (например, если в разделе наследства участвуют дедушка и прадедушка, долю унаследует дедушка, независимо от того, к материнской или к отцовской линии он относится).

Расчет и определение обязательной доли может быть сложным, поэтому никогда не будет лишним профессиональный совет адвоката. Смотрите наши нижеследующие услуги. 

Источник: https://www.abcspain.ru/nasledstvo-v-ispanii/nasledniki-v-ispanii/

Наследование детьми и внуками

Распределение наследства отца между детьми от разных браков

Адвокат по наследственным делам

Для более полной характеристики круга наследников первой очереди рассмотрим каждую группу возможных наследников.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Зачастую дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери. Конечно же, это несправедливо и юридически неправильно. Однако имеются возможности для исправления такого положения.

Во-первых, дети, рожденные до Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после смерти своего отца.

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка.

В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст. 48 СК РФ).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК РФ).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт — факт признания отцовства (ст. 50 СК РФ).

В случае если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК РФ).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК РФ).

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, он сохраняет право на получение наследства.

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.

В соответствии со ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством.

При этом дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с участием органов опеки и попечительства.

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка.

Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка направляет выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения.

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

До внесения соответствующих изменений и дополнений усыновление гражданами РФ детей, также являющихся гражданами РФ, производилось в соответствии с постановлением главы районной (городской) администрации, а усыновление иностранными гражданами детей, являющихся гражданами РФ, — постановлением органа исполнительной власти субъекта РФ (п. 2 ст. 169 СК РФ).

Согласно ст. 137 СК РФ усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Усыновленные дети утрачивают эти права в отношении своих кровных родителей и родственников.

Поэтому дети, усыновленные при жизни родителей, не имеют право наследовать имущество родителей, за исключением случая, предусмотренного п. 3 ст.

137 СК РФ: при усыновлении ребенка одним лицом его права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина.

О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей указывается в решении суда.

Если дети усыновлены после смерти родителей, имущество которых они вправе были наследовать, они этого права не утрачивают.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом.

Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен при наличии следующей совокупности обстоятельств:— только в случае смерти одного или обоих супругов;— только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 по 8 июля 1944 г.;— только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;

— никто из супругов до смерти не должен был состоять в другом браке.

При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко. В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

В соответствии со ст. 25 СК РФ брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде — со дня вступления решения суда в законную силу.

Данная норма применяется при расторжении брака в суде после 1 мая 1996 г. Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 г., считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния (п. 3 ст.

169 СК РФ).

Расторжение брака следует отличать от прекращения брака вследствие смерти одного из супругов или объявления его умершим в судебном порядке. В последнем случае переживший супруг призывается к наследованию, даже если вскоре после смерти наследодателя он вступил в другой зарегистрированный брак.

В случае признания брака недействительным лица, состоявшие в таком браке, наследниками после смерти друг друга не являются (в том числе и добросовестный супруг).
Родители и усыновители являются наследниками первой очереди независимо от их возраста и трудоспособности.

Из ст.

1117 ГК РФ следует, что родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своих детей, являются недостойными наследниками.
В соответствии со ст. 73 СК РФ суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (либо одного из них) без лишения родительских прав (ограничение родительских прав).

Ограничение родительских прав возможно и по основаниям, от родителей не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание). В такой ситуации вины родителей нет, и в случае смерти ребенка родители, ограниченные в правах по названным основаниям, не могут быть лишены права наследования.

Кроме того, ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей родительских прав.

Если родители не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав.

Если по основаниям, предусмотренным ст. 141 СК РФ (злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с усыновленными и т.п.

), в судебном порядке была произведена отмена усыновления, взаимные права и обязанности между усыновленным ребенком и усыновителем прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей, если родители живы и передача им ребенка не противоречит его интересам.

При отмене усыновления усыновители не призываются к наследованию после смерти усыновленных.

Внуки наследодателя и их потомки являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником (наследование по праву представления). Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Например, если у наследодателя имелся только один наследник первой очереди — сын, умерший до открытия наследства, к наследованию будут призываться его дети (внуки наследодателя).

Братья и сестры наследодателя к наследованию быть призваны не могут, поскольку внуки как наследники по праву представления отстраняют от наследования наследников второй очереди.

Если у наследодателя было двое сыновей, один из которых умер до открытия наследства, к наследованию будут призваны сын наследодателя и его внуки (дети умершего до открытия наследства сына наследодателя).

Однако доли наследников в данном случае будут разными: между внуками наследодателя независимо от их числа будет разделена доля в наследстве, которую мог бы получить их умерший отец. Предположим, что в приведенной ситуации к наследованию призываются трое внуков. Они унаследуют втроем только 1/2 долю, которая причиталась бы их отцу, умершему до открытия наследства, если бы он был жив.

Источник: https://pravo163.ru/nasledovanie-detmi-vnukami/

Как делится наследство между детьми от разных браков? – Альянс семейных адвокатов

Распределение наследства отца между детьми от разных браков

Виды наследства и наследников
Определение доли ребенка в наследстве
Изменение размера наследства

Каждый человек при жизни стремится создать материальные блага, которые должны служить для удовлетворения потребностей семьи на протяжении долгих лет.

Но жизнь человека достаточно коротка, и когда подходит время прощаться, часто возникает проблема, как разделить нажитое имущество, чтобы не обделить и не обидеть самых близких тебе людей.

К сожалению, порою наследство становится яблоком раздора в самых крепких и дружных семьях. Поэтому к решению наследственных вопросов нужно подходить со всей ответственностью и скрупулезностью.

Виды наследства и наследников

Гражданское законодательство Украины предусматривает два способа получения наследства:

  • Наследство по завещанию. По собственной доброй воли каждый человек, будучи в здравом уме и ясной памяти, имеет право составить письменное завещание кому-либо, на случай своей смерти.
  • Наследство по закону. Если человек по каким-то причинам не оставил после себя завещание, поиск наследников производится в строгой очередности, определенной гражданским Законом.

В первую очередь наследников внесены самые близкие люди наследодателя – дети, родители и переживший его супруг или супруга. Во вторую и последующие очереди – все остальные родственники.

В число детей, претендующих на наследство, входят родные дети родителя, независимо от того, в каком браке они родились, а также усыновленные в установленном порядке и внебрачные дети, если существует документальное подтверждение отцовства.

Каждый ребенок имеет равные права на наследство от своего родителя

То есть, если дети появились на свет от разных браков, то каждый из них вправе рассчитывать на свою долю в наследстве от своего покойного родителя.

Определение доли ребенка в наследстве

Нужно отметить тот факт, что на определение конкретного размера доли ребенка при дележе наследственного имущества усопшего родителя влияют множество факторов, предметно разобраться с которыми можно только после изучения каждого конкретного случая. Поэтому не будем запутывать Вас массивом юридических норм, но на наиболее типичном примере все же остановимся детальнее.

Перед кончиной мужчина жил в гражданском браке с женой и двумя детьми. От первого неудачного брака у него осталось еще двое детей. Завещание он оставить не успел. Спрашивается, как по закону можно разделить наследственное имущество, например деньги на банковском счете в сумме 100 тыс. дол.

При рассмотрении этой ситуации, прежде всего, следует очертить круг потенциальных наследников и определить их очередность. В нашем случае из такого круга выпадает гражданская супруга покойного, поскольку для того чтобы жене претендовать на наследство, обязательным условием является регистрация семейных отношений. Бывшая супруга тоже прав на наследство иметь не будет.

А вот дети, даже если они от разных браков, являются первоочередными наследниками, и в равной степени могут претендовать на свою долю. Поэтому наследственные деньги мужчины будут распределены следующим образом:

  1. 50 тыс. дол. (50%) может забрать гражданская жена, если обратиться в суд с целью установления факта проживания одной семьей без регистрации брака и докажет что наследственное имущество является их общей собственностью;
  2. оставшиеся 50 тыс. дол. будут представлять собой объект наследия по закону, и подлежат разделению между всеми детьми в равных долях, то есть, каждому ребенку достанется по 12,5 тыс. дол., что составляет ¼ от общей суммы наследства и 1/8 от всего вклада покойного.

Изменение размера наследства

Несмотря на очевидную простоту арифметических вычислений, в описанном случае может быть не все так просто.

Например, существует юридическая возможность через суд изменить размеры полученного наследственного имущества (в нашем случае – денег).

Так, в интересах детей можно подать иск в суд с требованием признать банковский вклад покойного его частной собственностью. Аргументами могут служить подтвержденные документально факты, подтверждающие что:

  • вклад был сделан в период до гражданского брака;
  • деньги, находящиеся на банковском счете, достались усопшему в качестве наследства или подарка.

В интересах детей от первого (или второго) брака закон позволяет в судебном порядке потребовать изменения размера долей наследства с пропорционального на такой, кокой бы соответствовал степени участия каждого из детей в уходе за больным отцом в последние годы его жизни. Достаточно часто в таких случаях суд принимает решение о пересмотре размера унаследованного имущества, и не только в отношении детей.

Как вы понимаете, вводных, характеризующих каждый конкретный случай, может быть много, поэтому в делах такой категории в обязательном порядке следует прибегнуть к помощи опытного адвоката по семейным делам.

Количество просмотров: 2 896

Источник: https://semeynoepravo.kiev.ua/blog/kak-delitsja-nasledstvo-mezhdu-detmi-ot-raznyh-brakov/

Административное право
Добавить комментарий